不同类的产品可以注册相同的商标吗 不要被他们吓到,遇到这种情况只要冷静分析,对不懂的问题求助律所或者知识产权事务所就能解决: 一、商标是按照类别(以类似群划分保护范围)来保护的,即使两个商标类别相同,类似群不同或者不相似,那么这两个商标就都可以被授权;所以,对方公司商标和你们的商标类别都不同,在商标上他们无法对你们的商标产生威胁。 当然,也有例外,就是他们的商标是商标局公式的驰名商标或者著名商标(非常难成为的),驰名商标或者著名商标是跨类保护的,但他们并没有说自己是,就不用担心了。 二、商标法规定有在先权利可以异议已经申请的商标,著作权(版权)是一种,但是著作权是登记主义,而且要求图形一致才有可能,名称也可以有著作权(有原创的名称才行的,否则不可能的),但是一旦要求版权作为在先权利,就必须证明创作时间在你们商标“申请日”之前(注意,是申请递交那天,不是注册证下来那天),所以,他们的版权证下来也没用,而因此他们才威胁你们说他们先注册了商标(证明创作时间),又要申请版权; 遇到这种情况,商标局甚至商标复审委员会都不一定能够完全采用商标注册和版权注册合一的情况,法院可能会认定,这是需要根据实际证据来判定的,比较复杂; 而你说“我们的商标只是名称相同,图案不同”,这会严重阻碍版权作为在先权利来异议或者无效你们的商标,如果二者图案完全不同,他们根本就没机会赢。 三、2014年5月1日,新商标法实施,商标侵权需要被侵权方证明自己的实际损失才能获赔,他们的商标根本不在这一类,如果在这一类有实际使用就不会用著作权来威胁你们,所以,让他们去起诉吧,以现在的情况他们赢不了的。 在法律层面,他们完全是在断章取义,不用害怕,但是实际情况如何,需要具体分析的。 如果你们对现在你们的商标很重视,可以咨询好一点律所或者知识产权事务所,让他们出具法律意见,费用几千元左右;如果不太重视,就不理睬他们,让他们去折腾吧,又或者价格合适,你们把商标卖给他们也行。 这是本人的个人意见,请你参考吧! 公司名称与别人的商标名称有相同,把名字印在产品上算侵权吗? 谢邀。经办过若干起,现在也正在办理这样的案子。1、将他人商标作为商标突出使用,构成商标侵权。2、将已经注册的企业名称中的字号突出使用,容易引起混淆的,构成商标侵权或不正当竞争。这个不同的法院有不同的判法。3、原样使用企业名称,但容易误导消费者,构成不正当竞争。4、在先商标的保护范围,和该商标自身的显著性及知名度密切相关,也和被诉使用行为和在先商标是否属于相同类似商品密切相关。5、具体处理上,工商局一般是不大爱管的,要起一个民事诉讼。以上。 一个商标已经被别人申请了普通商标,我还可以申请集体商标吗? 根据我的调查,沙县小吃的商标已被个人和协会多次使用。商标局的最终决定是撤销商标。协会申请的集体商标也被拒绝,正在提交审查。 如果您说的是类比。 这取决于您在哪个行业中申请哪个商标,以及其他人之前使用的商标是否与您的相似。 具体案例,具体分析。 如果您申请上述小吃徽标,则餐饮申请失败。因此,它与集体商标“沙县小吃”不相似。 同类产品注册商标我能用作产品名称吗 在上一节关于商标权的内容中指出,其禁止权的范围大于专有权的范围。商标权的这一特征不仅与财产所有权不同,而且与版权和专利权也不同。 知识产权不同于财产所有权。它受到时间的限制,即在一定的时间后,知识成就进入公共领域,人们可以未经许可,无需付费地使用它们。例如,各国的版权法规定版权拥有者去世数年后(通常为50年),他不再享有该版权的版权,任何人都可以在不支付特许权使用费和获得许可的情况下使用其作品。至于发明和实用新型专利,经过授权的一段时间(通常为10至20年),它们成为社会的共同财富,每个人都可以自由实施其专利。商标权也有一个期限,即有效期限。在有效期内,商标所有人享有专有使用权,禁止权,转让权和许可权。有效期过后,商标所有者将不再享有这些权利,并且在有效期限届满后的一段时间内,其他人也可以通过法律程序注册其权利。商标成为新所有者。但是,商标权的期限不同于版权和专利权。版权和专利权的期限是绝对的。期限届满后,专利权人和版权所有者将永久失去控制其作品或发明的权利。商标所有人可以通过执行某些程序(即续展)来继续享受商标权,并且可以不受限制地进行续展,因此商标权实际上已成为永久性权利。当然,如果商标所有人想获得这项永久权利,他应该依法及时提出续展申请。如果他未能及时提交续展申请,他将自动失去其商标权。此外,续签申请也可能因其不符合续签时法律的相关规定而被拒绝,这也将失去商标权。正是因为商标权极有可能成为永久性权利,并且因为商标所有者未及时续展或续展未获批准而失去了商标权,这使其成为相对永久性权利。这也是与版权和专利权及时不同的特征。 (3)商标权的基础和权利的性质不同于版权和专利 商标权和专利权属于工业产权,但是就权利产生的依据或前提而言,它与属于知识产权的专利权和版权存在很大差异。首先,版权来自作品的创作。专利权源于发明创造。当然,专利权不像版权。作品完成后,便创建了版权。它需要国家的授权。但是它们是相同的,因为它们都是通过自己的智力劳动产生智力成就的。因此,创造知识成果成为获得版权和专利权的前提和基础。商标由文字或图形组成,但是文字和图形在未与特定商品或服务相关联的情况下不会成为商标。商标权创建的基础和前提不是谁创建徽标,而是谁将徽标与特定商品相关联。通过法律程序确定连接后,该连接即为合法保护权。正是由于权利的基础和前提不同,权利才得以确定。版权和专利是基于其创造的前提或基础而完成的智力成果,因此权利人享有充分利用其成果的权利。但是,出于社会整体利益的考虑,其禁止权受到某些限制。创造商标权的前提和基础是将特定符号与特定商品相关联。法律授予商标所有者的专有使用权的范围也限制了在未批准的商品上使用已批准的注册商标,而没有任何更改。为了保证商标所有人的专有使用权并防止混淆,法律赋予商标所有人比专有权更大的禁止权,而对其专有权没有任何限制。 (4)商标权不包括商标设计者的权利,应更加注意商标所有者的权利 商标使用人的个人权利(例如,商标设计者的出版权和签名权)未得到体现。它们不受商标法的保护,商标设计者也可以受其他法律的保护。如果可以通过版权法将商标设计作为艺术品进行保护,则与产品外观密切相关的商标设计也可以申请外观设计专利,并受专利法保护。有人认为商标权不包括人身权,而只有财产权。从以上对商标设计者权利的保护来看,这并非不合理。与专利权和版权相比,商标权中的个人权利确实较弱,但商标所有者商标的使用有权表明商标所有者的姓名和地址。不能说商标权中没有人格权。只能说,实际上,商标权的行使更多地体现在其财产权的行使上。 共同拥有商标,我把商标做大了,共同持有者也想用这个商标或想把商标转让掉我不同意,商标纠纷怎么解决? 未能达成良好协议的后果。应对特定情况。主要是谈判过程。