商标侵权被告代理词-商标侵权被告答辩6

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迅法网商标注册 2020-05-04 07:59
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商标侵权原告代理词该怎么写,有什么需要注意的吗

(1)原告应提交以下权利证明,以证明其享有商标权或商标许可权:

商标注册人提起诉讼的,应当提交证明其商标权真实性的文件,包括商标注册证书。

提起诉讼的利益相关者应提交注册商标许可合同,向商标局提交的材料以及商标注册证书的副本。未提出申请的,应当提交商标注册人证明书或者其他证明其享有权利的证据。

独家许可合同的被许可人可以分别向人民法院提起诉讼;独家许可合同的被许可人和商标注册人可以共同起诉,如果商标注册人不起诉,则可以自行提起诉讼。但是,有必要提交证明商标注册人知道侵权的证明材料,并明确放弃起诉或不起诉;一般许可协议的被许可人可以在商标注册人的明确授权下提起诉讼。

商标财产继承人应提起诉讼,如果证据材料已经或正在被继承,则应予以继承。

(2)原告应提交以下侵权证据,以证明被告已经或将要实施商标侵权:

原告应提交涉嫌侵权产品及其销售发票的证据。

(3)原告应提交以下赔偿证据,以证明其提出的赔偿额是基于事实的:

原告应提交可以证明其提交的赔偿金额的证据,例如侵权方在侵权期间遭受的损失的证据或侵权方在侵权期间获得的利益的证据,包括侵权人为制止侵权所支付的合理费用的证据。如果侵权人的侵权收益或侵权所造成的损失难以确定的,人民法院将根据侵权情况判给五十万元以下的赔偿。

1,授权书;

2.商标注册证副本;

3.商标侵权或争议/辩护证据材料。

在我国,商标侵权纠纷答辩状有哪些范本

在中国的商标侵权纠纷的辩护可以由律师撰写

商标侵权纠纷示例:

原告Shan XXXX Industrial Group Co.,Ltd.诉被告Li xx商标权侵权纠纷已被您的法院接受。现在,被告根据事实和法律发表了以下辩护意见:

1.被告人使用五个字符“ XXXXX”作为字体大小与原告的“ XXX”三字商标明显不同。没有冲突,也不构成对原告的注册商标“ XXX”的商标侵权。

首先,被告使用的字体名称为“ XXXXX”,它是XX市工商行政管理局XX分支机构的合法注册字体,并受法律保护。

此字体大小不能单独或分别查看。原告不应将这五个词分为两个部分来声称被告侵犯了他的商标权。名称“ XXXXX”是一个整体,不应与上下文无关,并且被告使用的字体与原告的注册商标不同,并且前后的字体相同,大小相同,并且单词“ X”,“ XXX”,“ XXX”等。不突出显示。

此外,尽管“ XXX”的注册商标的发音和含义相似,但有必要确定被告的名称是否构成商标侵权,这主要取决于该名称的使用是否易于引起消费者误解和混淆。

误认是指相关公众对商家名称所有者与商标所有者之间存在特定联系的误解。

要确定它是否引起误识别,应以广大消费者的关注为基础,并结合注册商标的独特性和商标在相关公众中的流行度。

“ XXX”是XX省XX市XX县风景名胜的名称,并为相关公众所熟知。注册商标本身不具有独特性,并且缺乏独创性,因此不太可能引起混淆。仅使用三个字符“ XXX”对指定服务没有任何影响,必须使用特定的字体。

颜色等可能起一定的区别作用。可以看出,商标本身非常有特色,只是使用了三个字符“ XXX”,在原告注册商标的形状和颜色上没有相似之处。,不会对相关公众构成任何误导。

此外,“ XXXXX”由被告字体大小的五个汉字组成,当普通消费者看到“ XXXXX”时,除非其实际上是商标,否则他们将永远不会将其与“ XXX”注册商标的所有者相关联。使用时,它已成为一个著名的商标并获得了“第二种含义”,原告的“ XXX”商标仅是普通商标,因此被告并不构成对原告的侵权。

其次,被告出售的食物主要是龙虾和炸鸡,与原告的菜肴没有相似之处。此外,被告的餐厅只是一家小餐厅。就规模而言,业务领域只有70个从装修风格来看,大约有平方米,没有与原告相似的地方。

上述差异也可以看出,被告并未侵犯原告的商标权,而且双方销售的产品之间也没有冲突。

同样,被告的家乡是XX市的XXX县。有充分合理的理由使用三个字符“ XXX”。使用这三个字符的原因是为了突出其菜肴和类型的地域特色。意思是反映故乡的特征,并不侵犯原告的商标权。

最后,如果确定了原告的主张,则任何操作员的字体大小都不会出现单词“ XXX”。这至少是众所周知的商标“可能”获得的保护程度。当然不是只要是驰名商标,就一定可以达到这种保护等级,作为通用商标,就不可能获得这种保护等级。

2.侵权责任是过错责任。在这种情况下,被告使用“ XXXXX”字体表示没有意图或错误,即没有错误。因此,如果没有建立商标侵权,就不会存在。负责损坏维修。

特别是在这种情况下,被告并不知道“ XXX”是注册商标,而“ XXX”商标不是驰名商标。因此,被告没有“应”知道微山湖是注册商标。因此,即使被告不知道也不应该知道“ XXX”是注册商标,即使其字体大小出现“ XXX”一词也不构成侵权。从原告的投诉来看,投诉的全部内容都是针对商标的,与不正当竞争无关;从原告提交的证据来看,与不正当竞争没有关系,因此原告索赔令人困惑,原告首先解决了他的索赔。

4.原告要求赔偿损失XX万元,没有法律依据。

首先,被告不应承担赔偿责任。其次,即使有赔偿责任,根据我们的法律规定,赔偿额也应根据被告的利润或原告的业务损失确定。

被告的餐厅批准日期为X,XX,XXX,自成立之日起只有X个月以上。在这么短的时间内,被告的餐厅没有盈利,并且处于亏损状态,并且对原告没有实际影响。

此外,如果原告认为应基于被告侵权造成的损失要求赔偿人民币XX万元,则应向法院提交相关证据以证明其损失,否则,原告的主张不成立。

5.原告的真正目的显然是为了非法炒作,并且显然依赖其所谓的强大力量压迫个体经营者,这与该国目前鼓励工人的精神背道而驰。开始自己的生意。

6.如果被告的字体名称确实侵犯了原告的商标权,为什么原告不直接向工商行政管理局申请撤销被告的字体名称,而是故意创建一个“商标侵权和不正当竞争”原告不知道他要什么。

总而言之,被告认为原告的主张没有事实依据和法律依据,希望法院在查明事实之后,将驳回原告的主张。

受访者:

代理:XXXX律师事务所

XX律师

关于商标侵权案件代理词要怎么写

亲爱的大学长凳:

作为被告xx的代理人,我对本案表达了以下代理意见:

1.此案是否构成商标侵权的问题

原告要求被告商标侵权的法律依据是《商标法》第52条第3款:“伪造或未经授权制造他人的注册商标,或出售伪造或未经授权的注册商标;被告商标侵权被视为“未经授权制造注册商标”。被告认为,被告的行为不符合“未经授权制造注册商标”的要求,并且由于以下原因不应构成商标侵权:

1.侵权者的索偿状态是有意的,因此可以将其称为“未经授权”,而过失也不构成“未经授权”。另一人委托被告人印刷有关商标。没有主观意图侵犯原告的注册商标权。此外,原告和被告属于不同的行业,没有竞争关系,因此不可能侵犯原告的注册商标权的意图。

2.被告没有制造行为。所谓注册商标的制造是指从“无”到“拥有”的过程,即制造商不拥有他人注册商标的图案,而是通过模仿他人注册商标的图案来进行重新设计,即制造注册商标实质上是一个“模仿”过程;注册商标的印刷是从“具有”到“具有”的过程,也就是说,存在他人的注册商标设计,并且商标被印刷,因此被印刷。商标过程实质上是“复制”过程。因此,被告对有关商标的印刷不是制造注册商标的行为。

3.根据《商标法》的规定,注册商标的权利范围仅限于“与注册商标相同或相似的商品”,并且在注册商标上使用与注册商标相同的商品与注册商标不同或相似的商品或类似标志并不构成侵权。类似地,当确定“未经许可制造注册商标”是商标侵权时,还应考虑商品类别,否则可能会得出矛盾的结果。例如,A未经许可就制作了与原告相同的注册商标,并使用他以“钢铁”类别出售该商标。根据“商标”,由于原告的注册商品所批准的“钢铁”类别和“食品”类别完全不同该法第52条第1款的规定不构成商标侵权。如果“未经授权制造注册商标+使用+不同类型的商品”的行为不构成侵权,而被告“未经授权印刷商标”的行为构成商标侵权,那么该法律是不合理的。因此,被告认为,在认定“制造的注册商标”为侵权行为时,应隐含“在未经许可的情况下,在同一或者类似商品上使用未经许可制作的注册商标”的隐含条件。证明被告的案件印刷的注册商标应与原告的注册商标用于相同或相似的商品上。

2.有关被告的注册商标是否构成驰名商标的问题

根据《商标法》的规定,有两种方法来识别驰名商标:(1)国家工商行政管理总局; (2)法院在诉讼中的司法裁定。目前,工商局和法院都未将被告的注册商标认定为驰名商标,因此,被告的注册商标不构成驰名商标。

同时,根据《最高人民法院关于审理涉及保护驰名商标的民事纠纷的法律适用问题的若干问题的解释》第2条,“民事纠纷案件,当事人使用驰名商标作为事实依据,人民法院